6 Наследственное право
1 Понятие наследования.
2 Наследование по завещанию.
3 Наследование по закону.
4 Сингулярная сукцессия.
Понятие наследования
Наследование – это переход имущества умершего лица одному или нескольким лицам. В результате наследования происходит универсальное правопреемство, то есть наследник, вступая в наследство, приобретает единым актом все имущество наследодателя как единое целое. Универсальный характер наследования состоит в том, что к наследнику переходят сразу и права и обязанности, входящие в состав наследства. Римское право знало и так называемое сингулярное преемство после умершего лица, то есть предоставление ему не всех, а отдельных прав, так называемые легаты или отказы. Наследование было по завещанию или по закону, причем характерной чертой римского права было то, что совмещение этих двух форм было невозможно. Субъектами наследственного права были наследодатель и наследополучатель. Наследодатель есть физическое лицо, которое получало этот статус в момент открытия наследства или в период смерти. Не могли быть наследодателями: юридические лица; латины; лица с чужим правом, если не обладали пекулием; частные рабы (общественные рабы могли иметь право на 0,5 % пекулия).
К предметам наследования не могли быть отнесены личные и семейные права наследодателя.
Устанавливались следующие виды наследования:
универсальное или сингулярное;
- по цивильному или преторскому праву;
- по завещанию и без завещания (по закону). Приоритет имели завещательные наследники. Хотя в период древнейший существовало только завещание по закону. После смерти домовладыки все имущество автоматически закреплялось за агнатской семьей. Наследниками являлись только агнаты, и наследство делилось между ними поровну. Когнаты, родственники получили право наследования по закону только в преторском праве, где справедливым считалось, что все ближайшие родственники являются наследниками.
Наследование по завещанию
Завещанием в римском праве признавалось не любое распоряжение своим имуществом на случай смерти, а лишь такое, которое содержало назначение наследников. Завещание является односторонней сделкой, так как оно выражает только волю завещателя.
Односторонний характер завещания состоит и в том, что завещатель в любой момент может изменить свою волю. Для того чтобы завещание имело юридическую силу:
1) оно должно содержать назначение определенного наследника с указанием его имени; такое назначение должно было содержаться в самом начале завещания и составляло его существенную часть;
2) обязательно нужно было соблюсти форму завещания;
3) завещатель должен был обладать активной завещательной силой (быть старше 12 – 14 лет, дееспособным, неподвластным, не расточителем, не рабом, не глухонемым, не осужденным за преступления);
4) наследник должен был обладать пассивной завещательной способностью (не перегрин, не лишенный чести);
5) по закону Августа о борьбе с безбрачием и бездетностью неженатые мужчины 25 – 60 лет и незамужние женщины 20 – 50 лет могли получить завещание, если они в течение 100 дней после деляции вступали в брак.
В классическом праве завещания были нормальные (частные, публичные) и специальные.
Ограничения наследников по завещанию в цивильном праве – это поименное исключение наследников. По цивильному праву завещатель не должен был в своем завещании обходить молчанием непосредственно подвластных. Он должен был или назначить наследниками или прямо и поименно указать, что они лишены наследства, при этом причину указывать было не обязательно. Лишение наследства сыновей должно было решаться поименно. Если же завещание отступало от этих правил, то само завещание считалось ничтожным.
В древнейшую эпоху завещатель пользовался неограниченным правом распоряжаться своим имуществом. В Законах XII таблиц говорилось: «как домовладыка распорядится относительно своего имущества, пусть так и будет». И если в древнейший период достаточно было указать лиц, которые лишались наследства, то позже практика показала, что этого недостаточно, что необходимо завещать им обязательную долю. Если завещатель не делал этого, то наследник, имеющий право на такую долю, мог предъявить особый иск на то, что завещание нарушает нравственные обязанности. Размер обязательной доли составлял ¼ того, что лицо получило бы по закону. При Юстиниане исчисление обязательной доли стало боле гибким, например, если бы при наследовании по закону данное лицо получило бы ¼ наследства, то обязательная доля составляла 1/3 от этих ¼. Если обязательная доля не оставлена по уважительной причине, то завещание сохраняло полную силу. Юстиниан установил и причины, по которым завещатель мог исключить лиц из числа наследников: причинение завещателю вреда при его жизни, замужество дочери до 25 лет без отцовского благословения.
Наследование по закону
Наследование без завещания предполагает наследование по закону. Интестатное наследование – когда нет завещания и после лица, не оставившего наследства, следовало наследование по степеням родства (очереди наследования). Наследование по закону по-разному регулировалось в разные эпохи.
А) Древнее, цивильное право, различало 3 очереди: 1 очередь – это лица подвластные, обычно дети и внуки, они делили наследство в равных долях; 2 очередь– ближайшие агнаты (брат, сестра) и 3 очередь– когнаты (все кровные родственники). При этом наследник следующей очереди мог вступить в наследство лишь при отсутствии наследников предыдущей очереди.
Б) С развитием частной собственности на смену патриархальной семье и общей семейной собственности приходит индивидуальная частная собственность, защищаемая претором. Появляется преторская система наследования, в которой когнатское родство преобладает над агнатским. Установлено 4 группы родства.
В) Коренным образом порядок наследования изменился в Новеллах Юстиниана, так как постклассическое право устанавливает 5 категорий когнатического наследования по закону:
1 Все нисходящие родственники умершего.
2 Восходящие родственники.
3 Неполнородные братья и сестры.
4 Все остальные боковые кровные родственники.
5 Муж или жена призывались к наследованию в последнюю очередь. Но вдова имела право на обязательную долю 1/4 наследства, и муж не мог в завещании лишить ее права на эту долю.
Сингулярная сукцессия
Сингулярная сукцессия – это наследство на точно определенные вещи. Сингулярная сукцессия существует в двух видах: легаты и фудеикомиссы.
Легат, или завещательный отказ, – это распоряжение, которое делалось в завещании наследодателем и состояло в предоставлении определенному лицу какого-то права или выгоды за счет наследственного имущества.
Распоряжения о выдаче части имущества какому-либо лицу давались и без составления завещания перегринам, женщинам и т.д. Такие распоряжения, получившие название фидеикомиссов (поручение совести), не являлись завещаниями и не пользовались юридической защитой.
7 Вещные права
1 Понятие вещного права. Виды прав на вещи.
2 Виды вещей.
3 Право собственности, способы его приобретения.
4 Утрата права собственности, способы защиты права собственности.
Понятие вещного права. Виды прав на вещи
Правовое регулирование вещных отношений занимало центральное место в римском частном праве. Само понятие вещного права еще не было известно римским юристам, но они четко отличали вещные иски (actiones in rem) от личных исков (actiones in personam), связанных с обязательственными отношениями.
Вещное право – это право непосредственно и независимо от чьей-то воли воздействовать на вещь. Воздействовать – значит распоряжаться, владеть этой вещью. Собственник вещи пользуется абсолютной защитой.
Виды прав на вещи:
1) право собственности (основное вещное право);
2) владение; это реальное обладание вещью с намерением относиться к вещи, как к своей;
3) право на чужие вещи, сюда входят такие виды прав: сервитутное право; залоговое право; эмфитезис; суперфиций.
Виды вещей в римском праве
Вещь в широком смысле слова – это предмет правоотношений. В узком смысле – это объект имущественного права. Все вещи делили на две большие группы:
1) изъятые из гражданского оборота, то есть не принадлежащие частному присвоению; сюда относились предметы религиозного культа (храмы), государственная собственность (земли, общественные здания, главные дороги); места общего пользования (реки, воздух, море и т.д);
2) не изъятые из гражданского оборота (in commercio), которые могли быть предметом гражданско-правовых сделок. Участвующие в гражданском обороте вещи классифицировали на множество групп: телесные и бестелесные; движимые и недвижимые; родовые и индивидуальные; делимые и неделимые; манципируемые и неманципируемые; простые и сложные; потребляемые и непотребляемые; заменимые и незаменимые; плодоносящие вещи (естественные и гражданские). Рассмотрим некоторые из них.
1 Деление вещей на движимые и недвижимые пришло на смену разделению их на манципируемые и неманципируемые: для совершения сделок с недвижимыми вещами был установлен особый порядок совершения сделок. Движимые вещи которые двигались сами скот, рабы; недвижимые земля, строения, все, что на земле посажено или посеяно. Действовало правило: все, что на земле, принадлежит только ее собственнику.
2 Индивидуально определенная вещь (конкретное строение, животное) – и родовая вещь (деньги, зерно).
3 Делимые и неделимые вещи делимые могли быть разделены без достоинств (земля, вино); неделимые при разделе теряли свои характеристики (корова, раб). Неделимые вещи в наследственном праве делились на условные доли.
4 Простые и сложные вещи. Простые (единые) вещи имеют одну душу, как нечто физически целое – человек, камень. Сложные вещи делились на главную вещь, ее принадлежности и отдельные второстепенные вещи. Это было необходимо при определении права собственности – « принадлежность следует судьбе главной вещи» (замок и ключ, чехол от картины и сама картина).
Классификация вещей была необходима для решения преторами судебных вопросов.
Право собственности и способы его приобретения и защиты
Римские юристы специально не разрабатывали саму конструкцию права собственности как таковую, но они раскрыли его юридическое содержание путем признания различных полномочий, принадлежащих собственнику вещи. К этим полномочиям ими относились: право владения, право пользования, право распоряжения, право на плоды или доходы, которые приносит вещь, право истребования своей вещи от третьих лиц. В современном понимании право собственности включает такие элементы, как владение, пользование и распоряжение. Право собственности рассматривалось как наиболее полное господство лица над вещью, как абсолютное и неограниченное право. Такое понимание частной собственности было использовано и развито впоследствии в праве многих государств нового времени. Право собственности было эксклюзивным, то есть не допускалось влияние третьих лиц. Но одновременно существовала система запретов на злоупотребление правом собственности: собственность есть право пользования вещью, пользоваться ее плодами и рационально распоряжаться, насколько это допускает правовой порядок.
Ограничение права собственности по правилу: ни один собственник не должен использовать свое право во вред другим.
Виды частной собственности: квиритская, преторская (бонитарная), перегринская, провинциальная.
Квиритская собственность – ее субъектами могли быть только римляне, ранее – римский народ, объектом были только манципируемые вещи, собственность могла быть приобретена только путем манципации.
В рамках преторского права с помощью особых юридических средств была создана конструкция так называемой преторской, или бонитарной, собственности. Претор в тех случаях, когда в силу несоблюдения формальностей квиритского права приобретатель вещи не мог получить статус квиритского собственника, брал под защиту интерес покупателя, фактически закрепляя приобретенную им вещь в составе его имущества (in bonis).
Для защиты прав бонитарного собственника преторы использовали и институт давностного владения, известный квиритскому праву. Претор признавал бонитарную собственность в конечном счете и квиритской, как если бы такое право возникло на основе приобретательной давности. Таким образом, бонитарный собственник, владеющий вещью, получал защиту претора от притязаний со стороны квиритского собственника, чье право на вещь становилось «голым». Со временем преторы стали предоставлять бонитарному собственнику юридическую поддержку и на тот случай, когда в силу тех или иных обстоятельств последнему приходилось добиваться возврата вещи от других лиц (в том числе и от квиритского собственника). С этой целью применялся особый Публицианов иск (actio in rem Publiciana – 1 в. до н.э.). В формуле этого иска допускалось предположение, что приобретатель провладел вещью давностный срок. И хотя лицо не становилось квиритским собственником, фактически вещь закреплялась в его имуществе – in bonus .
В связи с расширением границ римского государства, включением в него все новых провинций и роста числа иностранцев получили признание и правовую защиту также провинциальная собственность (для римских граждан) и собственность перегринов.
В начале республики доступ к римской собственности получили и перегрины путем совершения сделок в виде купли-продажи. Причем доступными были лишь манципация и счетно-письменные договоры. Право перегринов защищалось преторами с помощью фиктивных исков, когда за истцом фиктивно устанавливалось право римского гражданина.
Что касается провинциальной собственности, то прежде всего это собственность на землю; она отличалась от квиритской собственности тем, что с провинциальных земель взимались в пользу казны особые платежи (стипендиум), в частной сфере провинциальные собственники обращались к праву народов.
После 3 века н.э. происходит постепенное сглаживание между цивильным и преторским правом, что привело в отмене дуализма квиритской и бонитарной собственности. В законах Юстиниана возрождается единый вид собственности – квиритской.
Право собственности и способы его приобретения
В римском праве классического и постклассического периода большое внимание уделялось способам приобретения права собственности, поскольку развитие имущественного оборота требовало большой точности юридических отношений и предельной ясности в вопросе о титуле (юридическом основании) приобретения права собственности.
Способы приобретения делились по нескольким основаниям:
1 По правовым порядкам: цивильному, естественному праву, по праву народов, по преторскому праву.
2 По наличию преемства: первоначальное приобретение или производное, от другого собственника.
Согласно цивильному праву, выделялись следующие способы:
1 Публичные: лицитация (покупка с торгов, закрепленная решением магистрата); адъюдикация (спор о разделе); по закону – в случаях наследства; адсигнация (бесплатный раздел римской земли для римлян в провинциях без права продажи).
2 Частные способы: манципация – процедура, требовавшая особо сложной и торжественной обрядности. Манципация относилась к числу строго формальных сделок, заключаемых «посредством меди и весов». Она предполагала приглашение пяти свидетелей и весодержателя. Покупатель, держа в руках кусок меди, произносил торжественную формулу: «Утверждаю, что этот раб по праву квиритов принадлежит мне и что он должен считаться купленным мною за этот металл и посредством этих медных весов». Затем он ударял этим металлом о весы (этот обряд возник, когда еще не было чеканной монеты) и передавал его в качестве покупной суммы тому, от кого приобретал вещь посредством манципации. Неманципируемые вещи продавались путем простой их передачи (традиции) за медь или за деньги без каких-либо особых формальностей. In iure cessio. Древнейшему праву был известен еще один формальный способ передачи права собственности путем сложного обряда – мнимого судебного процесса, который мог применяться как к манципируемым, так и неманципируемым вещам (in jure cessio). Данная процедура представляла собой фиктивный судебный спор, который разыгрывался в присутствии претора. Узукапио – по давности владения, только для римлян. Давностный срок должен идти непрерывно, допускалось преемство во владении – которое позволяло наследнику воспользоваться владением наследодателя: «Установлено, что давность, начатую умершим, можно закончить и раньше принятия наследства». Законы XII таблиц запрещали лишь приобретение права собственности по давности в отношении краденых вещей, позже к этому добавились еще три основания: насилие, тайное похищение и временное держание. Для движимых вещей срок приобретательной давности устанавливался в один год, для недвижимых вещей – в два года.
3 В классический период, особенно в праве народов, получил более детальную разработку и ряд других способов приобретения права собственности, некоторые из которых были известны еще с древнейших времен.
Оккупация. Это захват брошенных вещей, а также вещей, которые не имели хозяев (например, продукты рыбной ловли, охоты и т.п.). Сюда же относились вещи, захваченные у врага, и сами враги.
Клад. Под кладом понималась всякая ценность, которая была где-нибудь сокрыта так давно, что уже нельзя найти ее собственника. Согласно рескрипту Адриана, найденный клад делился пополам между лицом, нашедшим его, и собственником земли, на участке которого он был обнаружен. Позднее половина клада шла в пользу фиска.
4 К числу особых способов приобретения права собственности относилось создание новой вещи из чужого материала (спецификация). Между основными школами юристов (сабиньянцами и прокульянцами) велись споры по вопросу о том, кому в данном случае принадлежит вещь ее изготовителю или собственнику материала. Юстиниан решил это так: если вещь можно возвратить в прежнее состояние без ущерба – то это собственность хозяина вещи, если нельзя то принадлежит тому, кто переделал, при условии, что он приступил к переделке bona fidel.
5 Право собственности могло возникнуть также путем соединения вещей. Так, если на участке, принадлежавшем одному лицу, был выстроен дом из материалов, собственником которых являлось другое лицо, земельный собственник приобретал право собственности на выстроенный на его участке дом.
6 Дальнейшее развитие в классический период получила приобретательная давность (usucapio). В преторском праве был расширен круг лиц, которые могли приобрести право собственности по давности владения. Так, после десяти лет добросовестного и непрерывного владения это право признавалось даже за перегринами. В постклассический период (при императоре Юстиниане) в результате непрерывного владения вещью в течение более 30 лет право собственности признавалось даже в случае отсутствия законного титула, т.е. справедливого основания владения (так называемая экстраординарная приобретательная давность).
|